Случайные условия договора и их юридический смысл в гражданско-правовых отношениях

Содержание
договора

это условия договора, опреде­ляющие
действия, которые необходимо совершить,
права, обязанности, порядок и сроки
выполнения договора.Условия,
на которых достигнуто соглашение сторон,
составляют содержание договора.

По своему
юридическому значению все условия
делятся на существенные, обычные и
случайные. Существенными признаются
условия, которые необходимы и достаточны
для заключения договора.

Существенные
условия договора

это условия о пред­мете договора;
условия, которые названы в законе или
иных правовых актах как существенные
или необходимые для до­говоров данного
вида; все условия; относительно которых
по заявлению одной из сторон должно
быть достигнуто согла­шение. Такие
условия обязательны для достижения
соглаше­ния между сторонами договора.

Существенными
условиями являются (п. 1 ст. 432 ГК):

  • предмет договора (например, условие о предмете в договорах куп­ли-продажи, подряда, хранения, перевозки, мены, дарения и др.);
  • условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (на­пример, условие о цене в договоре купли-продажи недвижимости; условие о сроке в договоре поставки; договор страхования невоз­можен без условия об имуществе, застрахованном лице, страховом случае, размере страховой суммы, сроке действия договора);
  • условия, которые необходимо согласовать по требованию одной из сторон.

Обычные
условия

условия, предусмотренные в нор­мах
закона. Такие условия включаются в
договор автоматически в связи с его
заключением. Если участники граждан­ских
правоотношений не включают данные
условия в дого­вор, они включаются в
него автоматически (согласия сторон на
их включение в договор не требуется).

Например, при заключении договора аренды
автоматически вступает в действие
условие, предусмотренное ст. 211 ГК, в
соответствии с которым риск случайной
гибели имущества несет его собственник.

Если стороны не желают заключать договор
на обычных условиях, они могут включить
в содержание договора пункты, отменяющие
или изменяющие обычные условия, если
последние определены диспозитивной
нормой.

Случайные
условия

такие условия, которые не нашли отражения
в нормах права, но они регулируются по
воле сто­рон, либо закреплены в нормах
права, но стороны урегули­ровали их
по своему усмотрению.

Случайные условия
изменяют либо дополняют обычные условия.

Они включаются по усмотрению сторон
(так, применительно к последнему примеру
стороны могут договориться, что риск
случайной гибели имущества будет нести
арендатор, а не арендодатель).

Содержание
договора может определяться типовыми
договорами. Типовые договоры утверждаются
в порядке, предусмотренном законом,
компетентными государственными органами.
Так, в п. 4 ст.

426 говорится о праве
Правительства РФ издавать правила,
обязательные для сторон при заключении
и исполнении публичных договоров
(типовые договоры, положения и т. п.).

Правительство РФ может делегировать
это свое право министерствам, ведомствам
или поручать им разработку таких
договоров.

Содержание
договора может определяться и примерным
договором. В отличие от типового он не
является обязательным для сторон, а
носит рекомендательный характер (ст.
427 ГК).Совокупность
прав и обязанностей составляет содержание
договора.

Права и обязанности сторон,
выраженные в условиях гражданско-правового
договора, должны отвечать принципам
гражданско-правового регулирования,
и, прежде всего принципам равенства,
автономии воли и имущественной
ответственности, самостоятельности
участникам договорных отношений.

Только
в этом случае можно вести речь о
гражданских правах и обязанностях (п.1.
ст. 2 ГК РФ) или о гражданско-правовом
обязательстве.

Содержание
гражданско-правового обязательства,
возникающего из договора раскрывается
с помощью формулы, применяемой к любому
гражданско-правовому обязательству: в
силу обязательства одно лицо (должник)
обязано совершить в пользу другого лица
(кредитора) определенное действие, как
— то: передать имущество, выполнить
работу , уплатить деньги и т.п., либо
воздержаться от определенных действий,
а кредитор имеет право требовать от
должника исполнение его обязанностей
(п.1 ст.307 ГК РФ).

Предметом договора
являются вещи, включая ценные бумаги,
недвижимость, имущественные права и
другие объекты гражданских прав.

Сторонами договора
могут выступать дееспособные физические
лица, граждане, имеющие статус
предпринимателя или юридические лица.

Источник: https://studfile.net/preview/6304981/page:44/

Понятие гражданско-правового договора и принципы его заключения

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. 3

Глава 1. Понятие, значение, функции и сфера применения договора. 5

1.1. Понятие договора. 5

1.2. Значение гражданско-правового договора. 6

1.3. Виды договорных правоотношений. 7

1.4. Условия договора и их толкование. 9

Глава 2. Понятие и значение системы гражданских договоров. 16

2.1. Понятие системы гражданских договоров. 16

2.2. Система гражданско-правовых договоров. 20

2.3. Новые (непоименованные) договоры.. 25

2.4. Смешанные договоры.. 32

2.5. Свобода договора. 41

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 45

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.. 48

ВВЕДЕНИЕ

Договор – один из наиболее важных и распространенных институтов гражданского права, который применяется во всех сферах жизни общества и обслуживает разнообразные имущественные связи как предпринимателей, так и граждан.

Действующее гражданское законодательство, отражая процесс заключения и исполнения договора, употребляет термин «договор» в трех значениях: как основание возникновения договорных обязательств (договор – сделка), как возникшие из договора обязательства его участников (договор – обязательство) и как письменное выражение соглашения сторон (договор – документ).

При выявлении юридической сути договора на первый план необходимо ставить не правоустанавливающий характер договора, что делают некоторые авторы, ибо права и обязанности могут проистекать из различных правовых оснований, а усматривать сущность договора в соглашении его участников. Именно соглашение сторон, в основе которого лежат их воля и самостоятельность, выражает специфику договора как правового института и предопределяет возможности, значение и особенности договорной формы взаимоотношений.

Правовая регламентация договорных отношений всегда очень важна, так как непосредственно затрагивает интересы большого количества участников гражданского оборота. Указанные соображения обосновывают и актуальность данного исследования.

Объектом данной работы является институт договора в гражданском праве России. Предметом же являются нормы гражданского законодательства, материалы судебной практики, учебные, научные и справочные материалы.

  • Целью данной работы является всесторонний анализ института договора в гражданском праве России. К задачам можно отнести:
  • – определение понятия договора в гражданском праве России;
  • – определение функций договора;
  • – классификация договоров;
  • – определение принципа свободы договора.
  • Методологическую основу исследования составляют общенаучные и частнонаучные методы.

К общенаучным методам исследования можно отнести методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, аналогии, формально-логический метод. К частнонаучным методам исследования относится, прежде всего, формально-юридический метод.

Также автором были использованы метод историко-правового анализа, сравнительного правоведения, метод системного анализа и некоторые другие.

Поскольку договорные отношения – одни из самых распространенных отношений, интерес к ним ученых объяснить несложно. Договорам посвящено множество работ как дореволюционных, так и советских и современных российских цивилистов.

Нельзя утверждать, что тема договоров в гражданском праве является плохо изученной. Ей посвящали свои труды такие ученые как М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, В.П. Грибанов, В.П. Егоров, О.С. Иоффе, О.А. Красавчиков, Д.И. Мейер, Е.А. Суханов, М.В. Телюкина, Ю.С. Толстой, Ф.С. Хейфец, Р.А. Халфина, Г.Ф. Шершеневич и многие другие.

Глава 1. Понятие, значение, функции и сфера применения договора

Договор – это соглашение двух или более сторон, направленное на установление гражданских прав и обязанностей или их изменение и прекращение (ст. 420 ГК).

Отсюда следует, что участниками договора могут быть только субъекты гражданского права, наделенные дееспособностью и выражающие свою волю, а сам договор предполагает свободу и самостоятельность его сторон.

Там, где такой свободы нет, договор возможен, однако его эффективность резко снижается.

Широкое применение и возможности договора обусловлены тем, что как правовая форма он соответствует характеру регулируемых гражданским правом имущественных отношений, основанных на рыночных товарно-денежных категориях, когда необходимы самостоятельность и инициатива участников экономического оборота и, следовательно, также определенная свобода (диспозитивность) правового регулирования. Эти основополагающие начала договорного права в условиях рыночной экономики закреплены ГК[1] в ст. 421 «Свобода договора».

Юридические преимущества договорной формы взаимоотношений проявляются в ее простоте и гибкости. Договор может быть заключен в любой форме, причем между отсутствующими контрагентами (путем переписки) или через представителя.

Первоначальные условия договора могут быть в дальнейшем изменены и дополнены сторонами, права участников договора могут быть установлены в интересах третьих лиц, которые в заключении договора не участвовали, или уступлены затем третьим лицам.

Все это делает договор незаменимым инструментом рынка.

1.2. Значение гражданско-правового договора

Функции гражданско-правового договора характеризуются в литературе с известными различиями[2], однако большинство авторов отмечают наличие следующих основных задач (функций) договора.

Во-первых договор является формой установления правовых связей между участниками экономического оборота и основанием возникновения их взаимных обязанностей и прав. Договор наполняет эти связи конкретным содержанием и должен обеспечивать их практическую реализацию, а также ответственность за исполнение взаимных обязательств.

Во-вторых, договор позволяет его участникам определить и согласовать их взаимные права и обязанности с учетом как потребностей рынка, так и индивидуальных запросов и возможностей каждого из контрагентов.

Эта функция договора представляется особо важной, ибо она обеспечивает обслуживание договором общественных нужд и потребностей.

Практическое осуществление указанной функции договора предполагает наличие необходимой свободы (диспозитивности) в законодательной регламентации условий договора и предоставление его участникам права самостоятельно определять условия договора в рамках общих предписаний закона.

В-третьих, заключение договора создает для сторон важные правовые гарантии. Это выражается в том, что договор подлежит обязательному исполнению (ст. 425 ГК), одностороннее изменение его условий допускается только в определенных случаях и лишь по решению суда (ст.

450 ГК), а нарушение принятых по договору обязательств влечет обязанность возместить причиненные этим убытки (ст. 15, 393 ГК). Стороны могут предусмотреть в договоре и другие правовые средства обеспечения его исполнения: условие о неустойке, поручительство, гарантию и др.

Сопутствующий договору механизм имущественной ответственности дополняется правом расторгнуть договор при существенном нарушении его контрагентом (ст. 450 ГК).

Сфера применения договора необычайно широка, он может применяться всеми субъектами гражданского права и обслуживает все сферы гражданско-правовых отношений, включая авторское право (авторские договоры, круг которых весьма широк) и патентное право (лицензионные соглашения, соглашения о передаче научно-технического опыта). Вместе с тем в регламентации и условиях договора имеются определенные, иногда существенные, различия, отражающие особенности сферы его применения.

1.3. Виды договорных правоотношений

Имеются три большие группы договорных отношений: а) между предпринимателями, б) с участием граждан, в) внешнеторговые, или внешнеэкономические, договоры.

Для договоров между предпринимателями характерны установление в ГК и дополняющих его законах достаточно подробной регламентации порядка заключения и условий договоров, наличие в решении некоторых вопросов императивного режима регулирования, а также повышенная ответственность за неисполнение, выражающаяся в отходе от принципа вины и во введении штрафов за нарушение договорных условий, в том числе взыскиваемых сверх возмещаемых убытков (по принципу штрафной неустойки). Сказанное относится в первую очередь к договорам, заключаемым государственными и муниципальными предприятиями.

Для договоров с участием граждан и внешнеторговых (внешнеэкономических) договоров характерны за некоторыми исключениями менее детализированная и более диспозитивная система регулирования, а для последних – наличие специальных правил, отражающих международно-правовой характер таких договоров (применение норм международных соглашений, расчеты в валюте, использование международных обычаев, допустимость применения норм иностранного права).

Договор применяется не только в сфере имущественных отношений, основанных на использовании товарно-денежных категорий (такие договоры именуются товарными), но также для регламентации организационных отношений, когда договор направлен преимущественно на организацию последующих имущественных связей участников договора или их нижестоящих структур и определение основных условий таких связей (так называемые организационные или рамочные договоры).

Учитывая важное значение договора, ГК РФ в отличие от ранее действовавшего ГК 1964 года посвящает ему специальный подраздел (гл. 27, 28 и 29), содержащий общие положения о договоре и насчитывающий более 30 статей (ст. 420-453).

К договору применяются также общие нормы ГК о сделках и обязательствах, если они не изменены специальными нормами о договоре (п. 2 и 3 ст. 420 ГК).

Большинство норм этих разделов ГК имеют диспозитивный характер, что отражает требования рыночной экономики и позволяет участникам договора свободно определять его условия с учетом собственных потребностей и возможностей.

Источник: https://mirznanii.com/a/29946/ponyatie-grazhdansko-pravovogo-dogovora-i-printsipy-ego-zaklyucheniya

Содержание гражданско-правового договора (существенные обычные, случайные условия). Договор и закон

Договор — соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор – наиболее распространенный вид сделок. В содержание договора входят права и обязанности сторон, заключающих договор, условия, при которых договор вступает в силу или теряет ее, и др.

Читайте также:  Производство сетки рабицы как бизнес в 2020 году

Понятие договора употребляется в трех значениях, договор как: 1) юридический факт, т. е. основание возникновения, изменения или прекращения гражданского правоотношения; 2) соглашение сторон, предусматривающее права, обязанности и порядок их осуществления; 3) документ, где изложено определенное сообщение.

Содержание договора составляют его условия, которые делятся на существенные, обычные и случайные.

ГО Существенные условия договора — это условия: 1)о предмете договора; 2) условия, предусмотренные в законе как существенные; 3) условия, необходимые для данного вида договоров; 4) условия, в отношении которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Обычные условия — условия, предусмотренные законом и вступающие в действие автоматически, независимо от указания их в договоре. Случайные условия дополняют либо изменяют обычные условия. Такие условия включаются в текст договора по усмотрению сторон, но их отсутствие на действительность договора не влияет.

Все договоры можно классифицировать на: 1) односторонние (у одной стороны договор порождает права, у другой- обязанности) и двухсторонние (при заключении договора каждая сторона приобретает как права, так и обязанности);__ 2) возмездные (имущественное представление одной стороны обусловлено встречным имущественным представлением другой стороны) и безвозмездные (имущественное представление производится только одной стороной); 3) реальные (например, купля-продажа) и консенсуальные (договор считается заключенным с момента достижения соглашения сторонами по всем существенным условиям договора); 4) договор в интересах сторон и договор в интересах третьего лица; 5) основной договор и предварительный договор. Основной — договор, непосредственно порождающий права и обязанности сторон, связанные с перемещением материальных благ, передачей имущества, выполнением работ, оказанием услуг. Предварительный — соглашение о заключении договора в будущем. Предварительный договор заключается в той же форме, что и основной договор, содержит существенные условия договора, а также срок, в который должен быть заключен основной договор. Если срок заключения основного договора не указан, то такой договор должен быть заключен в течение года с момента заключения предварительного договора. Стороны, заключившие предварительный договор, основной договор заключить обязаны. Публичный договор — договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые она по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (например, договор розничной купли-продажи). Организация не имеет права отдавать предпочтение кому-либо либо отказываться от заключения договора при наличии возможности предоставления требуемой услуги или товара.

Договор и закон: Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Условия заключенного договора сохраняют силу, даже если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали в момент заключения договора.

Исключение м б установлено в самом законе путем указания на то, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров (ст. 422 ГК РФ).

Источник: http://ifreestore.net/5240/76/

Понятие договора. Роль договора в гражданском обороте. Содержание, форма и виды гражданско-правового договора

Имущественный (гражданско-правовой) оборот как юридическое вы­ражение товарно-денежных, рыночных экономических связей склады­вается из многочисленных конкретных актов отчуждения и присвоения имущества (товара), совершаемых собственниками или иными законны­ми владельцами. В подавляющем большинстве случаев эти акты выража­ют согласованную волю товаровладельцев, оформленную и закреплен­ную в виде договоров.

Понятие договора:

    1. Договор — как совпадающее воле­изъявление (соглашение) его участников (сторон), направленное на установление либо изменение или прекращение определенных прав и обязанностей. С этой точки зрения он является сделкой — юридиче­ским фактом, главным основанием возникновения обязательственных правоотношений (п. 2 ст. 307 ГК). Исходя из этого всякая двух- или многосторонняя сделка считается договором (п. 1 ст. 154 ГК), а к са­мим договорам применяются соответствующие правила о сделках, в том числе об их форме (п. 2 ст. 420 ГК).
    2. Понятие договора применяется к правоотношениям, возникшим в результате заключения договора (сделки), поскольку именно в них существуют и реализуются субъективные права и обя­занности сторон договора. Когда, например, речь идет о договорных связях, об исполнении договора, ответственности за его неисполне­ние и т.п., имеются в виду договорные обязательства. На данные пра­воотношения распространяются поэтому общие положения об обяза­тельствах (п. 3 ст. 420 ГК).
    3. Договор часто рассматривается и как форма со­глашения (сделки) — документ, фиксирующий права и обязанности сто­рон. Такое понимание договора является достаточно условным, ибо со­глашение сторон может быть оформлено отнюдь не только как единый документ, подписанный всеми его участниками (ср. ст. 158 и 434 ГК). Но в случае наличия такого документа он всегда именуется договором (а во внешнеэкономическом обороте — контрактом).

Договор — соглашение двух или несколь­ких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК).

В данном смысле договор представляет собой разновидность сдел­ки и характеризуется двумя основными чертами:

    • наличием согласованных действий участников, выра­жающих их взаимное волеизъявление (особенность договора);
    • направленностью данных действий (волеизъявления) на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей сторон (что характерно для сделок).

Роль договора в гражданском обороте

    1. Дает своим участникам возможность свободно согласовать свои интересы и цели и определить необходимые действия по их достижению. Следова­тельно, договор становится эффективным способом организации взаи­моотношений его сторон, учитывающим их обоюдные интересы.

    2. Придает результатам такого согласования общеобя­зательную для сторон юридическую силу, при необходимости обеспечи­вающую его принудительную реализацию.

Основной юридический (гражданско-правовой) эффект договора заключается в появлении связанности его контрагентов соответствующим обязательственным правоотношением.

При этом условия договора определяют не только конечный ре­зультат (цель) и содержание согласованных действий сторон по его ис­полнению, но во многих случаях, особенно в сфере предприниматель­ской деятельности, также и порядок их совершения.

Заключение договора и формирование его условий по общему правилу должны носить доб­ровольный характер, базирующийся исключительно на соглашении сторон и определяемый их частными интересами. На этой основе фор­мируется одно из основополагающих начал частноправового регули­рования — принцип свободы договора (п. 1 ст. 1, ст. 421 ГК).

Свобода договора проявляется в нескольких различных аспектах:

    • это свобода в заключении договора и отсутствие прину­ждения к вступлению в договорные отношения (п. 1 ст. 421 ГК) (принудительное заключение дого­вора допускается лишь как исключение, прямо предусмотренное либо законом, например, для публичных договоров в соответствии с п. 3 ст. 426 ГК, либо добровольно принятым на себя обязательством, например, по предварительному договору в соответствии со ст. 429 ГК);
    • свобода договора состоит в свободе определения харак­тера заключаемого договора (субъекты имущественного (гражданского) оборота сами решают, какой именно договор им заклю­чить), более того, стороны свободны в заключении смешанных договоров, одновременно содержащих элементы различных известных разновид­ностей договора (п. 3 ст. 421 ГК);
    • свобода договора проявляется в свободе опре­деления его условий (содержания) (п. 2 ст. 1, п. 4 ст. 421 ГК). Сторо­ны договора по своей воле определяют его содержание и формируют его конкретные условия, если только содержание какого-либо усло­вия императивно не определено законом или иными правовыми ак­тами. Так, условие о цене приобретаемого товара согласуется самими контрагентами и лишь в отдельных случаях определяется по установ­ленным государством тарифам, ставкам и т.п. (например, когда дело касается продукции «естественных монополий»).

Содержание договора

  • Содержание договора как соглашения (сделки) составляет совокуп­ность согласованных его сторонами условий, в которых закрепляются права и обязанности контрагентов, составляющие содержание дого­ворного обязательства.
  • В письменных договорах условия излагаются в виде отдельных пунктов.
  • К основному тексту письменного договора могут, кроме того, до­бавляться различные согласованные сторонами приложения и допол­нения, также входящие в его содержание в качестве составных частей договора. 
  • Условия договора делятся на три группы:
    1. Обычные  – это  условия, которые на практике включаются в содержание данного договора, однако, их отсутствие не влияет на его действительность.

      Обычные условия не нуждаются в согласовании сторон, так как предусматриваются в соответствующих нормативных актах (например: в договор поставки обычно включается условие о неустойке за неисполнение договора).

    2. Случайные – это  условия, которые не характерны для данного договора, но если стороны согласились на их включение в договор, они становятся юридически значимыми.

      Они изменяют  либо дополняют обычные условия.

    3. Существенные – считаются условия, которые являются необходимыми и достаточными при заключении договора, а также условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (при этом одной из сторон должно быть прямо заявлено о необходимости достижения соглашения под угрозой отказа от заключения договора).

Форма договора

Ст. 434 ГК РФ устанавливает, что договор может быть заключен в любой форме (письменной или устной), предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась.

Договор в письменной форме может быть заключен:

    1. путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также
    2. путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 438 Кодекса (полное и безоговорочное принятие оферты).

Виды гражданско-правовых договоров

Можно выделить следующие распространенные классификации гражданско-правовых договоров:

1) По юридической природе:

    • консенсуальные (в которых права и обязанности сторон возникают сразу после достижения сторонами соглашения (консенсуса) об установлении прав и обязанностей — например, договор купли-продажи);
    • реальные (если права и обязанности сторон возникают после достижения соглашения и передачи вещи — например, договор займа, доверительного управления имуществом, хранения, перевозки грузов).

2) По характеру отношений между сторонами:

    • возмездные (с получением платы или иного встречного предоставления);
    • безвозмездные (без получения платы или иного встречного предоставления — ст. 423 ГК).

3) В зависимости от наличия у сторон прав и обязанностей:

    • односторонние (один из участников обладает только правами, а другой — обязанностями, например, договор поручения, дарения, займа);
    • двусторонние (или синаллагматические — каждая сторона имеет и права, и обязанности, например, договор купли-продажи).

4) В зависимости от того, в чьих интересах они заключены:

    • договоры в интересах сторон;
    • договоры в интересах третьих лиц (должник обязан произвести исполнение не кредитору, а третьему лицу).

5) В зависимости от основания заключения:

    • свободные (заключение зависит только от усмотрения сторон);
    • обязательные (носят всецело обязательный характер для одной или обеих сторон договора, например, заключение договора страхования от несчастных случаев при перевозках пассажиров в РФ).

6) На основе наличия или отсутствия юридической связи одного договора с другим:

    • основные (главные);
    • дополнительные (являются юридическим продолжением основных и поэтому разделяют их юридическую судьбу).

7) В зависимости от юридической направленности:

    • основные (непосредственно порождают права и обязанности сторон, связанные с перемещением материальных благ, передачей имущества, выполнением работ, услуг);
    • предварительные (соглашение сторон о заключении основного договора в будущем).

8) В зависимости от количества участников в договоре:

    • двустронние;
    • многосторонние.

9) По возможности изменения и дополнения условий:

    • взаимосогласованные (условия устанавливаются всеми сторонами, участвующими в договоре);
    • присоединения (условия устанавливаются только одной стороной, другая лишена возможности дополнять или изменять их и может заключить такой договор, только присоединившись к этим условиям).

10) В зависимости от объекта:

    • вещные (объект — определенная вещь);
    • обязательственые (объект — определенные действия (или бездействие) определенного лица или круга лиц).

11) По содержанию регулируемой деятельности:

    • имущественные (направленные на регулирование деятельности лиц по поводу определенного блага; три основных вида: на передачу имущества; выполнение работ; оказание услуг);
    • организационные (три основных вида: учредительные; договоры-соглашения (например, между юридическими лицами и органами местного самоуправления); генеральные, в них определяются наиболее общие условия будущей деятельности, которые затем детализируются или дополняются в имущественных договорах).

Альтернативная классификация

  1. Общая классификация гражданско-правовых договоров выделяет:
  2. 1) соглашения (сделки):
    • возмездные и безвозмездные;
    • ре­альные и консенсуальные;
    • каузальные и абстрактные;
    • фидуци­арных и иные договоры (сделки).

2) договорные обязательства, направленные:

    1. на передачу имущества (в собственность либо в пользование);
    2. на производство работ;
    3. на оказание услуг.

По направленности на определенный результат традиционно выделяют­ся такие типы договорных обязательств, как направленные на передачу имущества в собственность либо в пользование, на производство работ или на оказание услуг, которые затем подразделяются на отдельные виды и подвиды. Данное деление договоров как обязательств составляет их ос­новную, «базовую» классификацию, отраженную в законе. Так, во второй части ГК РФ четко просматривается традиционная четырехчленная типи­зация договорных обязательств на договоры:

    • по отчуждению имущества (гл. 30-33);
    • по передаче его в пользование (гл. 34-36);
    • по производству работ (гл. 37, 38);
    • по оказанию услуг (гл. 39-53);
    • (договоры о распо­ряжении (отчуждении или использовании) результатами интеллектуаль­ной деятельности или средствами индивидуализации).

На этой основе затем выделены 26 отдельных видов договоров, шесть из которых (например, договор купли-продажи) в свою очередь разделены на подвиды (общее число которых достигает 30).

В части четвертой ГК закреплен еще один тип гражданско-правовых договорных обязательств — договоры о распо­ряжении (отчуждении или использовании) результатами интеллектуаль­ной деятельности или средствами индивидуализации (ст. 1233 ГК).

Указанное деление договорных обязательств дополняется их клас­сификацией по иным основаниям. С этой точки зрения прежде все­го выделяются следующие виды договоров:

    • Односторонние и двусторонние (синаллагматические). В одностороннем догово­ре у одной из сторон имеются только права, тогда как у другой — ис­ключительно обязанности, например, дого­вор займа, в котором у заимодавца есть только право, а у заемщика — только обязанность (п. 1 ст. 807 ГК). В двустороннем договоре у каждой из сторон есть и права, и обязанности (например, у продавца и покупателя в договоре купли-продажи). Односторон­ний договор порождает простое (одностороннее) обязательство, уча­стник которого является либо кредитором, либо должником, тогда как в сложном двустороннем обязательстве каждый из участников одно­временно выступает в роли и кредитора, и должника.
    • Договоры в пользу третьего лица (ст. 430 ГК), которым противопоставляются все остальные договоры как «договоры в пользу контрагента» (кредитора).
    • Дополнительные (ак­цессорные) договоры, обеспечивающие исполнение «основных» дого­воров (например, договор о залоге или о поручительстве).
    • Имуществен­ные и организационные.
    • Публичные и присоединения.

Источник: https://jurkom74.ru/ucheba/ponyatie-dogovora-rol-dogovora-v-grazhdanskom-oborote-soderzhanie-forma-i-vidi-grazhdansko-pravovogo-dogovora

Принципы регулирования гражданско-правовых отношений

Законодательство страны, в особенности той, которая принадлежит к романо-германской правовой семье, является четко структурированной системой. Как и у любой системы, у правовой есть свои, связанные между собой, составные части.

Такой частью является отрасль права, в частности, гражданско-правовая. Как и для всей системы, ее части характерна та же структурированность, что и всей системе. Например, в нее входят: предмет, методология, основополагающие принципы.

Все изложенное присуще и для гражданского права, так как оно является отраслью российского права.

К сожалению, единого, общепризнанного определения принципов гражданско-правовых отношений в литературе нет. Каждый автор дает свою дефиницию, изучая данное понятие сквозь призму своего восприятия. Все указанные в данных определениях признаки скорее присущи доктринальному пониманию принципа в общем.

Рассматривая данный вопрос, передо мной встала задача выбора подхода: теоретический или прагматический (прикладной, если угодно).

Разрешая для себя эту дилемму, я исходил из того, что какой именно подход в наибольшей степени позволит раскрыть значимость принципов гражданско-правовых отношений. Исходя из этого, мною был выбран прагматический подход.

Поэтому, теоретической конституцией моей работы в основном послужили судебные решения, в которых есть отсылка к принципам. Данная методология была заимствована у Кузнецовой О.А.[1].

Интересным вопросом выступает статус принципа, закрепленного в нормативно-правовом акте, а именно, можно ли такой принцип рассматривать в качестве нормы права, если он законодательно закреплен как норма поведения.

Принципы права, закрепленные в нормативных актах в качестве модели поведения, обладают признаком нормативности, но в то же время могут и не являться нормами права. Так как по своему характеру они отличаются от нормативной формы правовых предписаний более общим характером.

Поэтому такие нормы имеют специальный характер, хотя в некоторых случаях они внешне схожи с элементным составом нормы права.

Анализ судебных решений, где имеется отсылка к принципам гражданско-правовых отношений, позволяет сделать вывод о том, что используется отсылка исходя из различных целей, но условно можно объединить их в три группы: решения, в которых отсылка к гражданско-правовым отношениям используется для применения аналогии права; решения, где отсылка необходима для эффекта «усиления»; решения, где отсылка используется непосредственно как норма прямого действия.

Возможность применения аналогии права легально закреплена в статье 6 ГК РФ[2]. Для применения судом аналогии права необходимо наличие ряда критериев.

Во-первых, очевидно, что для того чтобы прибегнуть к аналогии права, суд должен признать, что по конкретному делу невозможно найти прямой нормы и, как следствие, существования правового пробела. В первую очередь суд пытается найти конкретную норму, которая подлежит применению в спорных правоотношениях.

Если таковой нет, то производится попытка прибегнуть к аналогии закона (поиск схожей нормы). А вот если нет и схожей нормы, то тогда встает вопрос о применении аналогии права. А отраслевые принципы именно та часть содержания аналогии права, куда отсылает теория государства и права. Необходима прямая ссылка на ст.

6 ГК РФ в решении суда, чтобы обосновать возможность применения аналогии права. Далее суд пытается найти конкретную норму, которая содержит регулирующий принцип и подлежит применению в спорных правоотношениях. В данном ключе, ссылка на статью 1 ГК РФ, точнее, к какому-либо определённому принципу.

Причем отсылка должна иметь не абстрактный характер, которая указывает на то, чем руководствовался суд при принятии того или иного решения, а указанная норма-принцип должна заполнить правовой пробел. На мой взгляд, в какой-то степени – это возможность для суда продемонстрировать свое максимальное участие в создании правоприменительной практики.

 Решения, где отсылка к принципам гражданско-правовых отношений используется для достижения эффекта «усиления», является одной из наиболее часто встречающихся. В отличие от случая, когда отсылка поменяется для аналогии права с использованием норм-принципов, в решениях с эффектом «усиления» есть конкретная норма, которая соотнесена с каким-либо определённым принципом.

Должен быть выбран тот принцип, который в наибольшей степени близок к применимой норме. К примеру, согласно п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договоров и в определении любых, не противоречащих законодательству, условий договора.  Выбранный принцип часто используется для того, чтобы усилить аргументацию при ссылке на ст.

421 ГК РФ[3].

Принципы гражданско-правовых отношений прописаны в ст. 1 ГК РФ. Этот факт говорит о том, что указанные в вышеуказанной статье ГК РФ принципы являются нормой права, что позволяет суду использовать норму-принцип как норму прямого действия.

Анализ судебной практики последних лет дает основание сделать вывод о том, что суды все чаще используют ссылку на конкретный принцип без указания нормы, которая регулирует правоотношение.

В качестве примера можно привести решение, в котором суд обосновывает свою мотивацию не уменьшать неустойку ссылаясь на ст.

1 ГК РФ, из которой следует, что у суда отсутствует право на уменьшение неустойки в рамках своих полномочий, так как это вступает в противоречие с принципом осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе[4]. Важно понимать, что использование принципов в качестве норм прямого действия ни в коем случае не подменяет собой аналогию права.

Разобрав прагматическое значение принципов гражданско-правовых отношений, стоит перейти к непосредственному анализу основных принципов.

Принцип равенства участников гражданско-правовых отношений. Данный принцип получил свое закрепление в п. 1 ст. 1 ГК РФ. Гражданское право построено по принципу горизонтальных правоотношений, в отличие, например, от административного права, где одна сторона всегда наделена властными полномочиями по отношению к другой.

Гражданское право исходит из принципа равенства сторон. Равенство имеется ввиду не по имущественным, не по статусным или по иным цензам. Принцип равенства не носит уравнительного характера. Ее суть заключается в том, чтобы обеспечить участникам гражданско-правовых отношений единые правовые условия. Это особенно актуально при защите гражданских прав.

Статьи 34, 35 и 36 Конституции РФ так или иначе касаются вопросов частной собственности[5]. Без этого принципа невозможно полноценное развитие частной собственности в государстве.

Характерной чертой принципа равенства гражданско-правовых отношений является то, что неважно, кто именно субъект – физическое или юридическое лицо, либо публично-правовое образование, в любом случае, для всех участников действует единый правовой режим.

Принцип свободы договора. На этом принципе зиждется все договорное право. Легальное закрепление данный принцип нашел в п. 2 ст.1 ГК РФ «Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе.

Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора»[6]. Однако, более конкретизирующая формула дана в ст. 421 ГК РФ. Нужно понимать, что свободу договора не стоит рассматривать как абсолютную, она ограничена императивными нормами закона.

Принцип свобод договора «работает» в плоскости гражданских правоотношений, границы которой установлены императивными нормами.

Принцип неприкосновенности собственности. Важность этого принципа подчеркивается его отражением в Конституции РФ: «Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения»[7]. Неприкосновенность собственности — один из конститутивных принципов гражданского права (п. 1 ст. 1 ГК РФ).

Значимость права собственности и возможность полноценно реализовать права, которые прописаны в ст. 209 ГК РФ, находится в прямой корреляции от уровня обеспеченности права, стабильности отношений собственности, надежности механизмов гражданско-правовой охраны и защиты.

Допускаются следующие виды принудительного отчуждения, которые предусмотрены законом: реквизиция, выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, конфискация, отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними.

Если же в материальной норме нет какого-либо основания отчуждения, то оно не допускается. Юридические условия защиты собственности не зависят от форм собственности и являются равными.

Однако, нельзя недооценивать особенности законного режима ряда важнейших объектов, составляющих исключительно федеральную собственность (исходя из их значения и целей обеспечения общественных, государственных интересов). Цивильное законодательство РФ допускает отчуждение в следующих случаях: имущества с целью исполнения решения суда по обязательствам; имущества, которое по закону не может принадлежать данному лицу; выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных; реквизиция; конфискация (ст.235 ГК РФ).

Принцип невмешательства в частные дела.

Источник: https://zakon.ru/Blogs/principy_regulirovaniya_grazhdanskopravovyh_otnoshenij/39996

Понятие и содержание гражданско-правового договора

  • Договор, юридический факт – совпадающее волеизъявление его участников, направленное на установление, изменение или прекращение определенных прав и обязанностей;
  • Договор, как правоотношение – совокупность правовых связей между лицами, заключившими договор;
  • Договор, как разновидность сделки – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Один из основополагающих принципов, касающихся договора, является принцип свободы договора. Он проявляется в:

  • Свободе заключения договора и отсутствии принуждения к вступлению в договорные отношения. Принудительное заключение договора – возможно только, как исключение;
  • Свобода характера заключаемого договора – субъекты сами решают, какой договор им заключить (в рамках закона);
  • Свобода определения условий договора – стороны по своему усмотрению определяют его содержание и формируют конкретные условия.

Содержание гражданско-правового договора

Содержание договора – совокупность согласованных его сторонами условий, в которых закрепляются права и обязанности контрагентов, составляющих содержание договорного обязательства.

в письменных договоров условия излагаются в виде отдельных пунктов.Существенные условия договора – условия, которые требуют согласования, ибо отсутствие соглашения хотя бы по одному из них делает договор незаключенным.

Среди условия договора выделяют следующие существенные условия:

  • О предмете договора – индивидуализируют предмет исполнения;
  • Прямо названные в законе или иных НПА, как существенные – например, существенные условия договора страхования;
  • Необходимые для договоров данного вида – наименование товара для договора купли продажи;
  • Относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашении.

Также условия разделяются на: Инициативные (случайные) и предписываемые законом (обычные)

Виды гражданско-правовых договоров

Договоры в гражданском праве прежде всего классифицируются на следующие виды:

  • Договоры по отчуждению имущества;
  • Договоры по передаче имущества в пользование;
  • Договоры по производству работ;
  • Договоры по оказанию услуг;
  • Договоры о распоряжении результатами интеллектуальной деятельности.

По форме договора:

По содержанию:

  • Типичные – по своему содержанию они укладываются в один из известного права договорных типов;
  • Смешанные – содержат элементы различных типов договоров.

По правам и обязанностям сторон:

  • Односторонние – у одной из сторон имеются только права, а у другой обязанности;
  • Двусторонние (синаллагматические) – у каждой из сторон имеются права и обязанности.

По субъектному составу

  • Договоры между предпринимателями;
  • Договоры с участием граждан-потребителей.

Также гражданско-правовые договоры разделяются на:

  • Имущественные (непосредственно оформляют акт товарообмена) и организационные (регулируют организацию товарообмена);
  • Предварительные (направленные на дальнейшее заключение основного договора) и основные;
  • Договор между присутствующими (условия договора вырабатываются пр непосредственном контакте сторон) и между отсутствующими (когда стороны не могут обмениваОдин из основополагающих принципов, касающихся договора, является принцип свободы договора. Он проявляется в: а) Свободе заключения договора и отсутствии принуждения к вступлению в договорные отношения. Принудительное заключение договора – возможно только, как исключение; б) Свобода характера заключаемого договора – субъекты сами решают, какой договор им заключить (в рамках закона);в) Свобода определения условий договора – стороны по своему усмотрению определяют его содержание и формируют конкретные условия.

Источник: https://okrainaruneta.ru/ponyatie-i-vidy-grazhdansko-pravovyx-dogovorov/

Понятие и условия гражданско-правового договора

Оглавление

Введение

  • Проблема условий гражданско-правового договора — одна из наиболее дискуссионных в доктрине гражданского права, ей посвящается значительное количество самых разных публикаций.
  • Учитывая актуальность указанной проблемы, а также то особое значение, которое она имеет 
    для практики правоприменения, представляется необходимым обратиться к ее исследованию.
  • Широкое применение договоров 
    в течение уже нескольких тысяч 
    лет объясняется кроме всего 
    прочего тем, что договор является наиболее гибкой правовой формой, в 
    которую могут облекаться самые 
    различные по сути общественные отношения.

Гражданский кодекс Российской Федерации при регулировании договорных отношений, исходит из принципа свободы договора, который, в свою очередь, представляет собой совокупность правомочий.

Во-первых, это право самостоятельно решать, вступать или нет в договор и, как правило, отсутствие возможности понудить контрагента к заключению договора; во-вторых, предоставление сторонам широкого усмотрения при определении его условий; в-третьих, право свободного выбора контрагента договора; в-четвертых, право заключать как предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, так и не поименованные в нем договоры; в-пятых, право выбора вида договора и заключения смешанного договора. Кроме того, свобода договора предполагает право сторон договора выбрать его форму, их возможность в любое время своим соглашением изменить или расторгнуть договор; право выбора способа обеспечения исполнения договора и т.д. Большинство правомочий, составляющих принцип свободы договора, могут быть реализованы участниками гражданских правоотношений только на стадии заключения договора. В связи с этим процесс заключения договора приобретает исключительное значение.

  1. В процессе заключения договора его стороны моделируют идеальный 
    образ правоотношения, которое они намерены создать в результате заключения договора, в связи с чем, от того, насколько тщательно и детально разработаны все условия заключаемого договора, будет зависеть возможность достижения правовой цели, поставленной сторонами договора при его заключении.
  2. Все вышесказанное является подтверждением значимости условий 
    договора и процедуры их согласования в гражданско-правовой практике, а 
    значит актуальности темы настоящей 
    работы.
  3. Объектом данного исследования является анализ условий «Условия 
    гражданско-правового договора и порядок их согласования».
  4. Целью настоящего курсового 
    исследования является рассмотрение согласования условий гражданско-правового договора в зависимости от самих условий 
    и процедуры заключения договора.
  5. Для достижения поставленной цели  автором были поставлены следующие задачи:

1. Установление понятия 
и условий гражданско-правового 
договора.

2. Рассмотрение видов 
условий гражданско-правового договора: существенных, обычных и случайных.

3. Анализ способов 
заключения договора и изучение влияния способа заключения на порядок согласования условий.

4. Установление особенностей 
преддоговорных процедур по согласованию условий договоров в зависимости от способа заключения договора.

Цель и задачи настоящей 
работы обусловили ее структуру, которая представлена настоящим введением, четырьмя главами, в которых автор последовательно решает поставленные задачи, и заключения, содержащего анализ проблем правоприменительной практики и предложения по их решению.

Глава 1

 Гражданско — правовой 
договор

1.1 Понятие и условия гражданско-правового договора

В силу обязательства 
одна сторона обязана совершить 
в пользу другой стороны определенное действие (передать имущество, выполнить 
работу, уплатить деньги и т.п.), либо воздержаться от определенного действия, а другая имеет право требовать исполнения этой обязанности.

Законодательство вводит следующее 
понятие договора. Договор — это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).

Основным принципом договора является свобода его заключения (Свобода 
договора).

Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Одним из условий законности заключения договора, является свободное волеизъявление сторон.

Понуждение к заключению договора в большинстве случаев является не законным.

Обязанность заключить договор может возникнуть только в случае, если она  предусмотрена ранее  принятым обязательством, законом или иным нормативным актом.

В процессе ведения хозяйственной 
деятельности зачастую возникает необходимость 
заключения договора, содержащего элементы различных договоров, например, договор купли-продажи товара с обязательством продавца о его поставке, такой договор является смешанным. В этом случае, к отношениям сторон должны быть применены правила и договора купли-продажи, и договора поставки.1

При заключении договора его условия определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законодательством (императивная норма).

В данном случае имеется ввиду возможность установить соглашением сторон условия, отличные от тех, которые содержаться в норме закона. Такая норма носит понятие диспозитивной.

В отличие от императивной нормы, которая обязательна для исполнения, и действует вне зависимости от ее указания в договоре, при диспозитивной норме соглашением сторон можно либо исключить ее применение, либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней.

Так же стоит отметить, что если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями делового оборота, применимыми к отношениям сторон.

1.2. Существенные, обычные и случайные условия договора

Содержанием договора являются те условия, на которых этих соглашение достигнуто. В зависимости от юридического значения этих условий они подразделяются на три вида:

  • Существенные условия
  • Обычные условия
  • Случайные условия договора, в зависимости от их юридического значения2

Наиболее важными являются существенные условия, под которыми понимаются те условия, которые необходимы, с одной стороны, а с другой стороны, и достаточны для заключения договора данного вида. Это означает, что необходимо согласовать все существенные условия договора. Если не согласовано хотя бы одно из существенных условий договора, договор не считается заключенным.

С другой стороны, если согласованы все существенные условия договора, другие условия можно не согласовывать, и без них договор может считаться заключенным. Поэтому и говорим: с одной стороны — необходимые, без них невозможно заключить договора, а с другой стороны — достаточные для заключения договора. Другие условия могут быть (и обычные, и случайные), а может их и не быть.

Главное, чтобы были существенные условия.

Существенные условия 
– это, прежде всего, условие о предмете договора, то есть о чем стороны договариваются. Без согласования предмета договора не может быть заключен ни один договор. Поэтому условия о предмете являются существенным условием.

К существенным относятся 
те условия, которые признаны таковыми по закону, когда прямо в законе сказано, что для такого вида договора требуется согласовать такие условия.

Это бывает редко: только для некоторых видов договоров в законе перечисляются условия, которые отнесены к существенным, но, тем не менее, мы сталкивается с ситуацией, когда говорится в законе, какие условия являются существенными. В частности, п.3 ст.

455 ГК гласит, что условия договора купли-продажи о товаре считаются согласованными, если договор позволяет определить наименование и количество товара. Но обычно в законе не перечисляются условия, которые относятся к существенным условиям для данного вида договора.

В этом случае, когда в законе не указано, какие условия относятся к существенным, то существенными признаются такие условия, которые необходимы для договора данного вида, то есть выражают природу этого договора, такие условия, без которых договор данного вида в принципе не может существовать.

К существенным также 
относятся любые условия, относительно которых по заявлению одной стороны 
должно быть достигнуто соглашение. Стоит 
хотя бы одной из сторон потребовать согласования любого условия, как оно приобретает существенное значение и становится существенным условием.

Обычные условия — это те условия, которые предусмотрены нормативными правовыми актами. Они не нуждаются в согласовании и включаются в содержание договора автоматически в момент заключения договора данного вида. Часто гражданско-правовой закон в диспозитивных нормах перечисляет наиболее типичные условия договора.

На протяжении многих веков участники гражданского оборота, как правило, заключали договор на таких условиях. Это обычные условия, и закон зафиксировал их в качестве обычных условий договора. Стороны могут изменить эти обычные условия.

Но если они ничего не сказали об этом условии, то они согласились с тем условием, которое закреплено в законе, с обычным условием.

Случайное условие включается в содержание договора только по усмотрению сторон. Они либо дополняют обычные условия, то есть вводят такие условия, которых в законе не предусмотрено, либо изменяют эти обычные условия, которые зафиксированы в законе. Если случайное условие отсутствует в тексте договора, то это не влияет на действительность договора.

Договор и без него считается заключенным. И тем самым случайное условие отличается от существенного, где в том случае, если не согласовано хотя бы одно из существенных условий, договор не считается заключенным. А если не согласовано какое-то случайное условие, без него договор может считаться заключенным.

Тем самым случайное условие отличается от существенного.

Случайное условие приобретает 
юридическую силу и становится обязательным для сторон лишь при включении этого случайного условия в содержание договора, то есть текст договора, и тем самым случайное условие отличается от обычного условия, которое не обязательно включать в текст договора, оно и так действует, поскольку закреплено в законе. Таким образом, случайное условие договора, чтобы оно действовало, нужно обязательно включить в содержание договора.

Если любое условие 
потребовала согласовать одна из сторон, оно тут же приобретает 
существенное значение и приобретает характер существенного условия.

Существенное условие отличается в этом случае от случайного условия по юридическому значению, их юридическое значение различно и это различие состоит в следующем.

Отсутствие случайного условия лишь в том случае влечет за собой признание договора не заключенным, если заинтересованная сторона докажет, что она требовала согласовать это случайное условие, но соглашение по этому условию не было достигнуто.

Если заинтересованная сторона этого не докажет, то договор считается заключенным и без этого случайного условия. А если же не согласовано хотя бы одно из существенных условий, то ничего никому доказывать не надо, договор считается не заключенным

  • Глава 2
  •  Порядок 
    согласования гражданско —
  • правовово договора

2.1. Способы заключения договора: заключение договора в обязательном порядке, на торгах и посредством направления оферты и ее акцепта

Согласование условий 
договора и есть процесс его заключения. Согласование может проходить несколькими способами, которые могут быть положены в основу классификации гражданско-правовых договоров.

В литературе освещены различные 
точки зрения авторов на критерий классификации гражданско-правовых договоров. Наиболее близка и созвучна теме исследования классификация Егорова Н.Д., который производит следующее деление в отношении договоров, исключая из их числа односторонние сделки:3

  • в зависимости от юридической направленности:

— основные договоры;

— предварительные договоры;

  • в зависимости от того, кто может требовать исполнения договора:

— договоры в пользу 
участников договора (право требования 
исполнения принадлежит только 
участникам договора);

— договоры в пользу 
лиц, не принимавших участия 
в заключении  договора, но имеющих 
право требования исполнения 
договора;

  • в зависимости от характера распределения прав и обязанностей между участниками:

— взаимные договоры;

— односторонние договоры;

  • в зависимости от опосредуемого договором характера перемещения материальных благ:

— возмездные договоры;

— безвозмездные договоры;

  • в зависимости от основания заключения договора:

— свободные договоры;

— обязательные (публичные) 
договоры:

  • в зависимости от способа заключения договора:
  1. — взаимосогласованные 
    договоры;
  2. — договоры присоединения.
  3. Для целей настоящего исследования особый интерес представляют свободные договоры и обязательные (публичные) договоры, поскольку ими наиболее ярко отражаются способы заключения договоров по российскому гражданскому законодательству, процедурные вопросы их заключения.
  4. Гражданско-правовой договор как юридический факт (юридическое действие, сделка) возникает, как известно, в результате процедуры его заключения.

Источник: https://www.yaneuch.ru/cat_53/ponyatie-i-usloviya-grazhdanskopravovogo-dogovora/203399.2064987.page1.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector